miércoles, 6 de noviembre de 2024

Citas: Warby, Puig, UAM, Tyler Cowen, Arnold Kling, Gabilondo, Savater, Muñoz Molina, Imperio Argentina, Tabarrok, luxury rules, ECGI

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Vía Lorenzo Warby

Renovado el blog de la Facultad de Derecho de la UAM

Tyler Cowen explicó en julio por qué Trump podía ganar y muchos de los indicios no eran económicos sino culturales (más la inmigración)

La continua feminización de la sociedad ha empujado a más y más hombres, incluidos hombres negros y latinos, al campo republicano. El Partido Demócrata se identificó en demasía como el partido de las mujeres solteras

y Arnold Kling se fija en Vance (Trump sigue teniendo 78 años después de ganar)

Vance tendrá una buena oportunidad de retener a los votantes de Trump. Es muy inteligente. Apuesto a que tenía una ventaja de dos desviaciones estándar en el cociente intelectual sobre Harris o Walz.

Si Kamala Harris fuera una patriota, no habría aceptado la candidatura. Los mediocres patriotas rechazan las ofertas para ocupar cargos públicos y al hacerlo, indican nombres de personas valiosas para ocupar esos puestos. 

y Alex Tabarrok: ¿Cuál es el mejor escenario para una presidencia de Trump? (un buen programa para quien sustituya a Sánchez en España).

Sección: premios de cuantía miserable

Premios del Consejo Social a la Mejor Trayectoria Solidaria de la Comunidad Universitaria de la UAM 2000 euros

Cosas de España

¿Cuánto van a poner los vascos y los navarros de los 10.000 millones para Valencia?. El Gobierno vasco destina 2 millones de euros y organiza 99 cursos para que el euskera sea la "lengua de trabajo" en su Policía. A Sánchez, lo que diga la ley se la trae al pairo. Es legibus solutus. Él actúa movido por su sabiduría política. Los fascistas catalanes tienen barra libre para excluir el español de la enseñanza pública porque Sánchez no puede hacer nada para evitarlo. "Yolanda Díaz es una jefa que no sabe lo que hace su número 2, señor Errejón, pero exige a Juan Roig que sepa si una de las cien mil cajeras de Mercadona ha hecho una hora extra sin cobrar" (Castigar al que coopera es el peor vicio español). Varela no se acuerda de que los españoles somos muy primitivamente humanos cuando buscamos culpables antes que explicaciones: ya lo dijo Norbert Elías "La pregunta «¿Quién destruyó mi casa con un rayo?» precedió a la pregunta «¿Qué destruyó mi casa?". Mientras tanto, en EL PAÍS buscan en las compañías petrolíferas a los culpables de la DANA. Por este tipo de cosas ha perdido las elecciones Harris en los EE.UU. Esta columna de Karina Sainz Borgo, escrita con ocasión de la Filomena (dos muertos en Madrid), podría haberse escrito ayer. Cuando nos despertamos, cuatro años después, Trump volvía a la Casa Blanca y Sánchez y su banda seguían en La Moncloa. ¡Qué mala es la gente! decía Imperio Argentina; ¿cómo pueden votar a Trump los norteamericanos?, dice Muñoz Molina mientras vota a Sánchez. La clave está en la meritocracia. Rosa León, cantante y madre, elegida para gobernar RTVE declaró, ante la comisión de las Cortes que debía evaluar sus méritos para el cargo, que su "corazón está en Valencia" cosechando aplausos, claro, entre los parlamentarios. 100.000 euros al año de nuestros impuestos para pagar sus méritos.

Qué gran presidencia la de Puig (el que quería que los madrileños no pudiéramos viajar a Valencia)

Tras la riada de 1957 estaba prevista, además del desvío del cauce del Turia, la construcción de un pantano que evitara las crecidas en la zona sur de Valencia. El proyecto, nunca ejecutado, se recuperó en la redacción del Plan Hidrológico Nacional de la época de Aznar. Como el resto del Plan, el proyecto fue abandonado por el Gobierno de Zapatero y no recuperado por ningún Gobierno posterior. Al igual que el cauce nuevo del Turia, hubiera cumplido con su función en la tragedia de la pasada semana. 
En 2021, el Gobierno de Sánchez sacó a concurso la limpieza y ampliación del cauce del barranco del Poyo, cuyo desbordamiento ha sido la causa principal de la tragedia de Valencia. La licitación fue suspendida por un decreto del Gobierno valenciano de Ximo Puig que pretendía la recuperación integral de la Huerta valenciana. Una vez más, lo “verde” por encima de lo importante, y lo autonómico por encima de lo estatal. La ejecución de las obras, aunque no hubiera impedido la inundación, habría salvado muchas vidas" Nemesio Fernández-Cuesta

El derecho europeo como derecho suntuario

El Derecho suntuario está formado por normas que nos hacen sentir bien con nosotros mismos y que solo las sociedades privilegiadas pueden permitirse. Son las opciones que, sin la seguridad proporcionada por Estados Unidos, Europa no podría tomar con seguridad. La política europea ha sido un producto de lujo. No en el sentido de que las políticas europeas sean caras (aunque lo son), sino porque cumplen la misma función social que los bienes de lujo. Son elaborados, agradables para ciertas personas, pero desproporcionadamente dañinos para un Estado que enfrenta desafíos (de seguridad) reales. Consideremos los siguientes ejemplos para el sector energético europeo:

  • La decisión de Alemania de cerrar sus plantas nucleares en 2011 aumentó conscientemente su dependencia del gas (importado)

  • La prohibición del fracking en Europa significa que la energía es más cara y la hace más dependiente de Azerbaiyán/Qatar/EE.UU. para el GNL

  • El rápido cambio a la energía solar y eólica intermitente, sin agregar más plantas nucleares, significa que un gran aumento en la capacidad no ha llevado a mucha más generación o energía más barata.

  • La UE está tratando de lograr una reducción del 55% de las emisiones con respecto a los niveles de 1990 para 2030, mientras que los EE.UU. tienen un objetivo suave de reducción del 50-52% con respecto a los niveles más altos de 2005, y China solo aspira a que las emisiones alcancen su punto máximo (!) en 2030....

 Estas opciones eran ineficientes pero soportables si Europa podía contar con la seguridad estadounidense, la energía rusa y la manufactura china. La diferencia ahora es que, como ocurre con todos los excesos, nos estamos acercando a un punto en el que Europa ya no puede permitirse su derecho suntuario, al menos no si desea alcanzar la "autonomía"

Un congreso de ECGI, texto de Pollman y Fisch 

Presentamos esta serie de dos partes en el blog de ECGI, destacando las ideas clave de la conferencia anual "The Law and Finance of Private Equity and Venture Capital", organizada este año por la Facultad de Derecho Carey de la Universidad de Pensilvania. Coorganizada por el Instituto de Derecho y Economía de la Universidad de Pensilvania, la Facultad de Derecho de la Universidad de Oxford, la Facultad de Derecho de la LSE, el Centro DFG LawFin de la Universidad Goethe de Frankfurt y ECGI, la conferencia reunió a destacados expertos para explorar los desarrollos recientes en derecho y finanzas de capital privado (Private Equity PE) y capital riesgo (VC). 
En esta edición del blog, profundizamos en el mundo dinámico y multifacético de PE y VC a través de cinco artículos que invitan a la reflexión y abordan temas críticos que dan forma a las industrias en la actualidad. 
El primer artículo revisa el influyente modelo de costos de agencia de Michael Jensen para las compras de PE, argumentando a favor de un nuevo paradigma "post-Jenseniano" que refleje las complejidades del sector de PE evolucionado de hoy. 
El segundo artículo explora los innovadores modelos de gobernanza empleados por las empresas de IA OpenAI y Anthropic, cuyo objetivo es tener en cuenta las implicaciones sociales y las consideraciones éticas de su tecnología en lugar de la pura maximización de beneficios, lo que provoca un análisis crítico de su viabilidad y aplicabilidad más amplia. El tercer artículo se centra en el floreciente mercado de capital riesgo de Corea del Sur, impulsado por fondos patrocinados por el gobierno que han remodelado el panorama de inversión, al tiempo que aborda las implicaciones de esta estructura para la autonomía de los socios generales y los rendimientos generales de los fondos de capital riesgo. 
El cuarto artículo examina la amplia gama de desafíos que enfrentan los empleados de startups que navegan por la retribución en acciones, particularmente las opciones sobre acciones. 
Finalmente, el quinto artículo analiza la estructura "Cayman Sandwich" adoptada por las startups latinoamericanas para atraer inversión internacional, revelando las retribuciones que implican y sugiriendo reformas legales que refuercen la protección de los inversores y fomenten los mercados locales de capital riesgo. 
En conjunto, estos artículos ofrecen una comprensión matizada de la dinámica de PE y VC en diferentes regiones, iluminando la interacción entre los marcos regulatorios, las prácticas de mercado y el crecimiento empresarial.

¡Dios, qué buen vasallo, si hubiese buen señor!

Cuando el Parlamento reduce los costes de transacción creados por un sistema judicial descentralizado y competitivo sin necesidad de una Revolución

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En España, la propiedad (medieval) dividida pasó a ser propiedad civil (napoleónica, romana) en beneficio de los señores. O sea, los que tenían la nuda propiedad en la época anterior a la Codificación, acabaron convertidos en propietarios plenos (o expropiados en la desamortización) en perjuicio de los que tenían tipos de derechos sobre las tierras que desaparecen tras la Codificación. En Francia, me contaron, fue al revés. Los derechos de la Iglesia o la nobleza sobre las tierras desaparecieron y los arrendatarios o explotadores de las tierras salieron de la Revolución convertidos en propietarios plenos.

En Inglaterra, la situación fue peculiar. Porque cada finca fue liberada del yugo de la propiedad dividida mediante un acto del parlamento ad hoc. Son las llamadas “Estate Acts”. El follón de derechos sobre un terreno era importante como consecuencia de la superposición de los derechos creados por vía testamentaria a favor de determinados herederos o legatarios del propietario sobre los derechos de los que recibían la propiedad de la tierra por testamento

Las Estate Acts eran necesarias porque el derecho de sucesiones, conocido como acuerdos estrictos, creaba derechos sobre los terrenos (derechos protegidos por la Chancery) que se superponían  a los derechos de los propietarios según el common law. Esta combinación de derechos implicaba a muchos individuos, incluyendo al propietario, su familia extensa, legatarios designados por los propietarios precedentes y todos los herederos potenciales (incluidos los no nacidos).

El problema era que centenares de personas, muchos no identificados, tenían algún tipo de derecho sobre los ingresos que generara el terreno. Y esos derechos eran derechos reales, esto es, eficaces erga omnes. La consecuencia es que los dueños de los terrenos veían su derecho a usar y disponer de sus fincas muy limitado. No podían, por ejemplo, hipotecar, arrendar ni vender gran parte de la tierra de su propiedad. Y tampoco cambiar el uso de la tierra para introducir mejoras porque eso podía significar que el beneficiario de un determinado tipo de ingresos (los que produjera la leña, por ejemplo, o la caza) se vería privado de ellos (si, por ejemplo, se talara el bosque para dedicar el terreno a construir o a uso agrícola o a extraer carbón del subsuelo). Todos tenían derecho de veto. Un problema de coordinación como la copa de un pino que obligaba, para mejorar la asignación de los recursos, a obtener el acuerdo de todos los implicados lo que no era solo difícil por el elevado número de 'interesados', sino por la incertidumbre acerca quiénes eran (el beneficiario podría no haber nacido todavía). Y, en un sistema que, como el inglés de la época, ponía el acento en la seguridad jurídica y no en la seguridad del tráfico (aunque entre ambos no tiene por qué haber contradicción como lo demuestra el Derecho de los Títulos - Valor) conducía a que los tribunales dieran la razón a los beneficiarios frente a los que habían adquirido.

La autonomía privada trató de resolver el problema mediante acuerdos de "reasentamiento" de sus propiedades por parte de los propietarias. Estos acuerdos se firmaban cuando el heredero alcanzaba la mayoría de edad o se casaba. Los primeros, para proteger a la familia extensa del heredero. Los segundos, para proteger los intereses de la esposa (y su familia) en caso de que su marido falleciera antes que ella. 

Estos documentos - settlements - "eran largos y complejos, sin puntos y aparte y llenos de repeticiones" porque los escribanos cobraban por palabras. Inextricables. Las normas aplicables ('property laws') llenaban 674 volúmenes en 1826. Y tenían que ser consultados antes de poder hipotecar las tierras o arrendarlas o venderlas "porque si el settlement no autorizaba específicamente la transacción que se pretendía realizar, ésta podría ser anulada". Y su existencia no se podía comprobar fácilmente - no había publicidad registral en el sentido moderno que proporciona el Registro de la Propiedad.

El derecho inglés antiguo protegía muy poco a los compradores de buena fe. Por supuesto, no había adquisición a non domino de una tierra. Los plazos de prescripción (extintiva y adquisitiva) eran larguísimos (hasta 60 años) y muchas pretensiones - especialmente ante la Chancery - eran imprescriptibles. Imaginen lo difícil que era para un empresario que quería cambiar los usos de un terreno tener seguridad de que su adquisición no sería impugnada.  

Estos temores se veían exacerbados por una regla que impedía a los administradores de tierras (trustees) entregar recibos de los pagos por las tierras que vendían. Solo el beneficiario del trust podía proporcionar el recibo adecuado de los pagos. El arrendatario vitalicio de una finca establecida era el beneficiario de un trust que conservaba el uso de la tierra y, por lo tanto, podía dar carta de pago respecto de sus propios derechos sobre la tierra, pero un arrendatario vitalicio era, a la vez, trustee del arrendatario expectante, de todos los herederos potenciales y de todos los miembros de su familia extensa que recibían beneficios de acuerdo con el settlement y el arrendatario vitalicio no podía dar carta de pago respecto de tales terceros. Por lo tanto, un empresario que deseara comprar un terreno debía obtener carta de pago de todos los beneficiarios, próximos y remotos si quería asegurarse que había adquirido 'bien' la propiedad y no verse obligado a volver a pagar, lo que también podía ocurrirle si pagaba al trustee en lugar de al beneficiario 

Añádase que si un heredero moría sin descendencia, las tierras pasaban a otra rama familiar con su propia familia extensa que no tendría interés alguno en atender a las necesidades de la familia del primero, necesidades que debían ser cubiertas con los ingresos generados por esa tierra.  

En este panorama, el Parlamento británico interviene proporcionando a los propietarios de tierras que así lo solicitaban un "estate act", es decir, una autorización del parlamento que permitía al propietario realizar con seguridad las transacciones referidas aunque las mismas estuvieran prohibidas o no estuvieran expresamente autorizadas por el 'settlement'. En el "acta" del Parlamento se "reorganizaban" los derechos sobre la tierra, asegurándose razonablemente los intereses de todos los afectados y se establecían reglas más claras y simples sobre la transmisión de la propiedad o sobre la introducción de mejoras en la finca: "En términos económicos, las state acts redujeron los costos de transacción"

Como 'funcionaban', el número de solicitudes de 'state acts' aumentó y el parlamento estandarizó el procedimiento para emitirlas en el seno de la Cámara de los Lores aunque se trataba de un procedimiento administrativo con sus fases de audiencia, instrucción y resolución. 

Cabe esperar que la reducción de los costos de transacción facilite la reasignación de recursos a usos nuevos y superiores. Los estudios de casos particulares y la evidencia cuantitativa indican que así fue. La mayor parte de las estate acts afectaban a zonas urbanas como la periferia de Londres, y a regiones industrializadas, como el condado de Lancaster. Las correlaciones entre la legislación inmobiliaria, la urbanización y la industrialización… La adaptabilidad institucional facilitó la transición de Gran Bretaña de un sistema de derechos de propiedad medieval a uno moderno. Gran Bretaña fue la primera nación en hacer esta transición y el único imperio europeo en hacer la transición de manera gradual y pacífica. La transición ocurrió en las décadas posteriores a la Revolución Gloriosa y puede ser una de las razones por las que comenzó la Revolución Industrial en Gran Bretaña.

Dan Bogart & Gary Richardson, Making Property Productive: Reorganizing Rights to Real and Equitable Estates in Britain, 1660 to 1830, 2008

Aunque la deuda sea de 77.000 euros y el activo sea de 1.500 y la sociedad sea declarada insolvente, no puede cancelarse en el Registro Mercantil

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Es la RDGSJFP 11 de septiembre de 2024.

El objeto del presente recurso consiste en determinar si puede inscribirse una escritura de liquidación y extinción de una sociedad, en la que de la escritura y del balance de liquidación no resultan otros acreedores que los propios socios, adjudicándose entre estos el activo existente, pero del Registro Mercantil resulta una deuda por importe de 77.885,09 euros, de una declaración de insolvencia provisional en virtud de sentencia firme de un Juzgado de lo Social y del balance resulta un activo por un importe de 1.564,40 euros... «En el presente caso, la sociedad Carrasco Bitoca, SA, carece de activo social ya que se encuentra en situación de insolvencia total reconocida por el Juzgado de lo Social n.º 1 de Ciutadella de Menorca». 
Esta Dirección General no puede compartir la afirmación del escrito de recurso que entiende que la situación planteada merece la misma solución que la que dio lugar a la Resolución de 5 de febrero de 2024, ya que esta partía del supuesto de inexistencia de activo repartible, pero en las operaciones liquidatorias de la sociedad que nos ocupa, y por lo tanto del balance, sí que se adjudica a los socios el activo patrimonial existente. El liquidador no rebate la nota de calificación manifestando que no exista o se haya pagado dicha deuda (sin prejuzgar las consecuencias que pudiera tener) sino que se limita a decir que la sociedad está en situación de insolvencia total y «carece de activo social», lo que es claramente contradictorio con el contenido de la escritura.

Además de lo que digo en el título de esta entrada, hay otra cosa que no entiendo. ¿A qué título se adjudicó a los socios el "activo patrimonial existente"? Porque si los socios se quedaron con los activos que quedaban en el patrimonio de la sociedad porque eran acreedores de ésta además de socios, la lógica de la resolución me resulta inaprensible. 

Cualquier avance tecnológico se implantará para facilitarle la vida a los funcionarios públicos, no a los ciudadanos

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Es la Resolución de la DGSJFP de 9 de septiembre de 2024. La registradora se había negado a efectuar el depósito de cuentas porque había algo-que-no-estaba-bien-con-la-firma-del-administrador de la sociedad que pretendía cumplir con su obligación de depositar las cuentas. En un país que no odiara a sus ciudadanos, las compañías deberían poder enviar las cuentas al registro para su depósito como les diera la gana, pero en España, las cosas sólo se pueden hacer de una manera y la manera en la que hay que hacerlas no lo decide el legislador, sino un funcionario que tiene como objetivo único hacer la vida más fácil a sus colegas, no a los ciudadanos. La DG revoca la calificación (sí, aunque la ley habla de depósito, las cuentas se "califican" como si fueran objeto de inscripción) y le explica a la registradora que no todo el mundo es tan listo como ella y tiene firma electrónica. Lo asombroso es que no se haga referencia a las normas generales del procedimiento administrativo ¿cómo puede exigirse a las compañías un rigor formal semejante en el envío de documentos para que sean depositados en un registro público? ¿Esto es una institución "auxiliar del tráfico" que trata de ayudar a las empresas a cumplir con sus obligaciones al menor coste posible? 

La Resolución de 23 de abril de 2024, complementada por la de 8 de mayo de 2024, y en base a la habilitación contenida en la disposición final primera de la Orden Ministerial JUS/615/2022, de 30 de junio, ha aprobado los modelos para la presentación en el Registro Mercantil de las cuentas anuales, regulando en su Anexo II el formato de los depósitos digitales, distinguiendo entre su presentación física o telemática. En relación con esta última forma, la telemática, distingue según la persona legitimada para certificar la aprobación de las cuentas disponga de firma electrónica reconocida, o nopermitiendo que, en caso de no tenerla, que la certificación pueda contener la firma autógrafa del certificante.  
Por lo tanto, la diferencia está basada en el hecho de poder disponer o no de firma electrónica reconocida, con lo que tácitamente se reconoce que no hay obligación de tenerla.  
La registradora alega que todos los españoles pueden obtenerla en cuanto sean titulares de un documento nacional de identidad electrónico. Pero la mera posesión de un documento nacional de identidad electrónico no habilita para poder firmar electrónicamente en cualquier momento, ya que se ha de disponer, cuando se quiera emplear, de unos elementos de hardware, ordenador y lector de tarjetas inteligentes, y de software, sistema operativo, navegador y controlador del lector.  
También debe tenerse en cuenta que los requisitos deben ser los mismos para todos los administradores, y de basarse la posibilidad de usar una u otra presentación en tener o no documento nacional de identidad electrónico, se estaría discriminando a los que tengan nacionalidad española frente a los que no la tengan, ya que estos no disponen de documento nacional de identidad.  
Por último, debemos recordar que es diferente los documentos a presentar (artículos 279 y 280 de la Ley de Sociedades de Capital), y otra la forma de presentarlos, física o telemáticamente, y para ambas se admite la posibilidad de que la firma de la certificación sea autógrafa. Los requisitos establecidos por las Resoluciones de 23 de abril y 8 de mayo de 2024 han de ser interpretados conjuntamente para la presentación física o telemática de los depósitos digitales en el Registro Mercantil, y así para la física debe admitirse también que la certificación esté firmada electrónicamente, aunque la Resolución sólo habla de firma autógrafa; y para la telemática debe admitirse que la certificación pueda ser firmada también de forma autógrafa cuando no se disponga de la electrónica, sin necesidad de tener que acreditar esta falta.

martes, 5 de noviembre de 2024

La adopción de acuerdos corporativos cuando el voto no es suficiente


foto: Pedro Fraile

"nessuna questione potrebbe dirsi troppo piccola quando tocchi il più antico e pù augusto ufficio che ora sia nel mondo, il Papato"

¿Cuál fue el primer cónclave papal de la historia? ¿De dónde tomó la idea el Papa Gregorio X para su Decretal Ubi periculum de 7 de julio de 1274

Interesante es que este sistema de elección del Papa lo copió la Iglesia de la elección de las autoridades municipales: encerrar a los electores y ponerlos a pan, vino y agua era una forma de presión eficaz para que llegaran a un acuerdo. Esta intervención de los 'laicos' en la elección del Papa se veía como natural en el siglo XIII.

Dice Ruffini que, en efecto, el cónclave se utilizaba en elecciones de cargos municipales en la misma época. Recuérdese que las ciudades eran las corporaciones por excelencia. No es extraño que unas corporaciones se copiaran a otras cuando de establecer reglas sobre la formación de la voluntad de la corporación se trataba.

Ruffini cree que hay pocas dudas de dónde sacó la idea Gregorio X. El ejemplo más antiguo de cónclave laico sería uno en Venecia de 1172 o, con más seguridad, uno de Piacenza de 1223 y Gregorio X era de Piacenza y su elección para el papado se produjo cuando él se encontraba en Tierra Santa - no era cardenal, ni siquiera obispo o sacerdote - tras pasarse los cardenales discutiendo "en Viterbo durante meses y años sin poder ponerse de acuerdo en dar un Papa a la Iglesia, que lo necesitaba como agua de mayo...". En Tierra Santa "recibió la imprevista buena nueva para él casi increible de su ascensión al Pontificado... así que, en su inmediato y encomiable propósito de poner remedio a los graves males y desórdenes de los pontificados previos, y especialmente, de los agresivos Gregorio IX e Inocencio IV, inmersos ambos en las peleas entre las facciones romanas, que habían generado un gobierno de la Iglesia tan religioso como civil, en esas circunstancias, el conciliante y bienintencionado Gregorio X"... dictó la Decretal que aseguraba que lo de Viterbo no se repetiría. Y habiendo nacido y vivido en Piacenza, la figura del cónclave le era familiar ya que pertenecía a una noble familia (Visconti) cuyos miembros habían ocupado cargos municipales tradicionalmente.

El primer cónclave papal fue el de Perugia 1216 que eligió a Onorio III per compromissumesto es, por delegación a un grupo de cardenales comprometiéndose todos los demás a aceptar la elección realizada por esa comisión elegida de entre los cardenales que asisten al cónclave. El compromiso se opone al escrutinio, es decir, contando los votos. Ruffini rechaza que, del hecho de que se recurriera al "compromiso" para lograr el nombramiento signifique que no hubiera existido cónclave - esto es, 'encierro' - como procedimiento para elegir Papa. Y explica que, como ocurre, en general con la regla de la mayoría, las decisiones de un colegio, de un órgano corporativo debian ser unánimes, porque, al fin y al cabo, expresaban la voluntad de la corporación considerada como una unidad (en el caso de la elección del Papa, la voluntad de la Iglesia). De ahí que se considerara la 'aclamación' como inspirada por el espíritu santo. Pero 

... Es sabido que, si bien la elección por compromissum podía ser también una forma opuesta a la por escrutinio, en la mayoría de los casos se combinaban ambas formas: los que formaban parte del grupo delegado tenían que cerciorarse de que el elegido, mediante un procedimiento regular de escrutinio había obtenido dos tercios de los votos. y sólo entonces se procederá a su elección, esencialmente para que ésta aparezca unánime. De ahí la llamada forma compromissi determinati, o incluso, como dice la Glosa, forma partim ex scrutinio et partim ex compromisso.

Edoardo Ruffini, Le origini del conclave papale, 1927

Venta - o dación en pago - forzosa quita renta no inscrita en el Registro de la Propiedad

foto: JJBOSE

Es la Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de octubre de 2024

La cuestión litigiosa consiste en decidir si la adquisición de la propiedad de las fincas por la recurrente debe considerarse como uno de los supuestos contemplados en el art. 13.1 LAU, al ser asimilable a la enajenación forzosa derivada de una ejecución hipotecaria o de sentencia judicial, o, por el contrario, del supuesto de enajenación de la vivienda arrendada del art. 14 LAU , que no da lugar per se a la extinción del contrato de arrendamiento...

En la exposición de motivos de la precitada ley 4/2013, se justificaba la reforma del art. 13 LAU la manera siguiente: "Asimismo, es preciso normalizar el régimen jurídico del arrendamiento de viviendas para que la protección de los derechos, tanto del arrendador como del arrendatario, no se consiga a costa de la seguridad del tráfico jurídico, como sucede en la actualidad. "La consecución de esta finalidad exige que el arrendamiento de viviendas regulado por la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, se someta al régimen general establecido por nuestro sistema de seguridad del tráfico jurídico inmobiliario y, en consecuencia, en primer lugar, que los arrendamientos no inscritos sobre fincas urbanas no puedan surtir efectos frente a terceros adquirentes que inscriban su derecho y, en segundo lugar, que el tercero adquirente de una vivienda que reúna los requisitos exigidos por el artículo 34 de la Ley Hipotecaria, no pueda resultar perjudicado por la existencia de un arrendamiento no inscrito. Todo ello, sin mengua alguna de los derechos ni del arrendador, ni del arrendatario". 

Cuando el tan citado art. 13.1 LAU utiliza el término o concepto amplio de resolución del derecho del arrendador, debemos entender por tal la desaparición del patrimonio del arrendador, por un acto o negocio jurídico no dependiente de su voluntad, del derecho que posibilitó el arrendamiento (en este caso, la propiedad de los inmuebles) y su consiguiente ingreso en el patrimonio jurídico de un tercero. 

Por lo que el derecho del arrendador se "resolverá" no sólo en los cuatro casos específicamente previstos en la redacción aplicable del precepto (retracto convencional, sustitución fideicomisaria, enajenación forzosa derivada de una ejecución hipotecaria o de sentencia judicial y opción de compra), sino en otros que supongan la pérdida del derecho sobre el inmueble que permitía arrendarlo, por un acto o negocio jurídico ajeno a su voluntad. 

En este contexto, la dación en pago a que se refería el art. 155.4 LC y se refiere actualmente el art. 211 TRLC, es funcionalmente similar a la enajenación forzosa derivada de una ejecución hipotecaria. Y ello, porque se produce en el marco de un proceso universal en el que se da lugar a la enajenación de activos, por lo que realmente no tiene carácter voluntario (la LC la trata como una modalidad de "realización", lo que en nuestro Derecho es sinónimo de procedimiento de apremio) y aunque se plantee como una alternativa a la ejecución forzosa, reúne los requisitos implícitos en el art. 13.1 LAU, en cuanto que supone la transmisión con aprobación judicial del derecho sobre el inmueble que permitía a su titular darlo en arrendamiento. 7.- Como consecuencia de lo expuesto, debe estimarse el recurso de casación

Ni la cláusula es ilegible, ni el interés es usurario

foto: JJBOSE

Sentencia del Tribunal Supremo de 16 de octubre de 2024 

La jurisprudencia de esta sala ha configurado el control de incorporación o inclusión fundamentalmente como un control de cognoscibilidad. Lo que requiere, en primer lugar, que el adherente haya tenido oportunidad real de conocer al tiempo de la celebración del contrato la existencia de la condición general controvertida y, en segundo lugar, que la misma sea legible y tenga una redacción clara, concreta y sencilla, que permita una comprensión gramatical normal... En el presente caso, la recurrente .. se limita a afirmar que la cláusula sobre intereses se halla en idéntico tipo de letra que el resto de las condiciones y demás clausulado, en un pequeño tamaño de fuente de letra. La cláusula que establece los intereses de la operación es perfectamente legible a simple vista, no se justifica que incumpla los expresados requisitos formales y se encuentra incluso resaltada mediante un subrayado, lo que permitía su plena cognoscibilidad por la contratante. 

 La jurisprudencia de esta sala (representada por las sentencias 149/2020, de 4 de marzo, 258/2023, de 15 de febrero, y, entre las más recientes, 697/2024, de 20 de mayo) ha declarado que la comparación para determinar si el interés es notablemente superior al normal del dinero ha de hacerse tomando, en primer lugar, la TAE del contrato, que la recurrente alega que es del 21% anual y, en segundo lugar, el interés medio aplicable a la categoría a la que corresponda la operación cuestionada, en este caso el tipo medio aplicado a las operaciones de crédito mediante tarjetas de crédito revolving, que según los datos aportados por la propia recurrente era del 20,84% anual. Sin entrar siquiera en la cuestión de que ese 20,84% anual publicado por el Banco de España no es una TAE media sino una TEDR media, resulta palmario que una supuesta diferencia del 0,16% no puede justificar la consideración del crédito como usurario. Más aún si se toma en consideración que, a partir de la sentencia de pleno 258/2023, de 15 de febrero, esta sala ha declarado que, en principio, el interés es notablemente superior si la diferencia entre el tipo medio de mercado y el pactado supera los 6 puntos porcentuales.

lunes, 4 de noviembre de 2024

Citas: Acemoglu, previsiones meteorológicas, Hrdy, Cochrane, emprendedores, emprendedoras, libertad económica y resultados PISA, polarización, violencia de las mujeres contra niños y hombres, grandes ciudades, aceite de semillas y obesidad, anemia y malaria, esclavitud, migraciones y los móviles son malos para los estudiantes

 

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Análisis coste - beneficio de invertir en mejorar la precisión de los pronósticos meteorológicos: el caso de los huracanes (500 millones de dólares por huracán)

Los huracanes se encuentran entre los desastres naturales más costosos del mundo, y una parte importante de su impacto está vinculada a la precisión de sus pronósticos. En este artículo, estimamos los impactos económicos de los pronósticos oficiales de huracanes en los EE. UU. y desarrollamos un nuevo enfoque para medir el valor social de las mejoras en los pronósticos. Encontramos que los gastos federales de protección antes de tocar tierra aumentan exponencialmente con la velocidad del viento pronosticada y con el grado de incertidumbre sobre el pronóstico. En consecuencia, encontramos que los errores de pronóstico son costosos: subestimar la velocidad del viento resulta en daños y gastos de recuperación posteriores a la llegada a tierra hasta un orden de magnitud mayor que si el pronóstico hubiera sido preciso. Nuestra principal contribución es el desarrollo de un nuevo enfoque teórico para estimar el valor marginal de la información y lo aplicamos para establecer el valor social de mejorar los pronósticos de huracanes. En el margen, el valor de la información sobre huracanes es grande y tiene rendimientos crecientes. Encontramos que las mejoras pronosticadas desde 2009 redujeron los costos totales asociados con los huracanes en un 5%, totalizando cientos de millones de dólares por huracán. Cuando se agregan, estos beneficios son más de un orden de magnitud mayor que el presupuesto acumulado para operar y mejorar el sistema de pronóstico de huracanes. 

Molina, Renato and Rudik, Ivan, The Social Value of Predicting Hurricanes (2022)

No es que haya menos madres. Es que las madres tienen muchos menos hijos (Aaron Bady)

 Libros como estos implican o declaran abiertamente que la tasa de natalidad está disminuyendo debido a una nueva epidemia de falta de hijos elegidos. Pero los datos no nos lo demuestran; Lo que muestra es que la gente tiene muchos menos hijos, uno o dos en lugar de ocho...  la fuerte disminución en el embarazo adolescente por sí sola explica la mitad de la caída en la fertilidad general de los Estados Unidos. Los columnistas de opinión y los políticos reaccionarios habitualmente infieren la falta de hijos desenfrenada a partir de la disminución del número total de nacimientos, pero la mujer moderna sin hijos (y los debates sobre los "padres" se refieren principalmente a las mujeres) sigue siendo el mismo tipo de valor estadístico atípico que siempre ha sido. 

... incluso una bióloga feminista pionera como Hrdy nunca había cuestionado seriamente la idea de que, como dijo Margaret Mead, "la maternidad es una necesidad biológica, pero la paternidad una invención social". Pero cuando y donde algo tan evolutivamente sin precedentes como el devoto cuidador principal masculino se ha vuelto culturalmente normal... la facilidad neurofisiológica con la que los hombres se han esforzado, argumenta Hrdy, requiere revisar nuestra comprensión científica de cómo se asigna el género a la crianza de los hijos. Lo que dejó boquiabierto a Hrdy... fue la cantidad de respuestas biológicas a la crianza de los hijos que ocurren en los hombres, en respuesta a las señales sociales cambiantes. A medida que "los endocrinólogos documentaron cambios en los niveles hormonales que se parecían a los de las madres", señala, "los neurocientíficos comenzaron a escanear los cerebros de los hombres que eran cuidadores principales [y] descubrieron que sus cerebros . . . respondían de la misma manera que lo hacían los de las madres"...  Resulta que lo que marca la mayor diferencia no es el sexo, ni siquiera el parto y la lactancia, aunque sí marcan diferencias, sino el tiempo: cuanto más tiempo pase un hombre en proximidad íntima con un bebé, más reconfigurará su cerebro este "tiempo de padre"En lugar del tipo de "sistema operativo" que sugeriría una analogía con el código informático, nuestros genes podrían entenderse mejor como un conjunto de herramientas de posibilidades heredadas y latentes a los que los organismos recurren a medida que cambia el mundo que los rodea.

Los problemas de Europa (John H. Cochrane)

Un amigo me escribe... "La conferencia se centró en gran medida en los desafíos económicos de Alemania. No cree en la carga impuesta a las empresas a través de las regulaciones de la UE y Alemania en los últimos años. El objetivo de tales regulaciones es proteger los datos personales, proteger las aves, proteger los árboles en todo el mundo, proteger las condiciones de trabajo y evitar el trabajo infantil en el mundo, obligar a las empresas a tener contabilizadas de forma completa las emisiones de carbono, incluyendo las de todos los insumos que importan de todo el mundo, para garantizar la seguridad cibernética, incluso de las empresas globales que proporcionan insumos. 

Oigo hablar de empresas que quieren (seguir importando) chocolate, granos de café y carne a la UE, pero no pueden hacerlo, ya que sus proveedores tradicionales de África o América Latina no pueden demostrar que la tierra que utilizan para producir insumos agrícolas para dicho producto no fue talada de bosques en los últimos 4-5 años, creo. 

Esto es absolutamente kafkiano. Todo tiene que ver con la moral, con un pensamiento muy cortoplacista. Parece que a todos los grupos de presión se les permite imponer sus intereses especiales, nadie parece hacer un análisis razonable de coste-beneficio, antes de que se redacten y voten tales leyes, reglamentos. El resultado es que China y Rusia en el futuro se quedarán con el comercio, por ejemplo, con África. Las condiciones de trabajo y el trabajo infantil empeorarán en su mayoría debido a esto. Europa importará vehículos eléctricos y baterías de China, producidos con insumos de mano de obra infantil en África / Congo y trabajo forzado por uigures brutalmente reprimidos que se ven obligados a vivir en campamentos en la región uigur de China. Pero esto está bien, ya que la empresa china no se encuentra en la UE".

Por qué un derecho concursal que contenga una fácil exoneración del deudor del pasivo insatisfecho favorece la innovación

Debido a que la responsabilidad limitada protege el patrimonio personal de los socios-fundadores de una compañía, los acreedores requieren, a menudo, que cuando se trata de compañías de nueva creación, los socios garanticen personalmente el pago de los créditos concedidos a la compañía. En este marco, la regulación de la exoneración del pasivo insatisfecho favorable a los deudores aumentan el número de patentes, la utilización de las mismas y las primeras presentaciones de solicitudes de patentes, esto es, por parte de empresas que, previamente, no habían solicitado ninguna.

La explicación de este fenómeno es que las patentes 'disruptivas' no suelen ser presentadas por las grandes empresas que disponen de muchas de ellas entre sus activos, porque las grandes empresas no quieren ver cómo su patrimonio intangible pierde valor.  

En consecuencia, las empresas nuevas, inicialmente pequeñas y arriesgadas, desarrollan frecuentemente innovaciones disruptivas que son las que más contribuyen al crecimiento económico. En consonancia con esto, también encontramos que la exoneración del pasivo insatisfecho favorable a los deudores aumenta las tasas de crecimiento del valor agregado en todas las industrias, y por márgenes más grandes en las industrias con mayor potencial de innovación.

Douglas Cumming, Randall Morck, Zhao Rong & Minjie Zhang, Personal Bankruptcy Law and Innovation around the World, 2024

La libertad económica mejora los resultados del sistema educativo

... la libertad económica mejora la calidad de la educación. Esto se debe probablemente principalmente a que la libertad económica incentiva a los padres a invertir en una educación de alta calidad para sus hijos y les ayuda a hacerlo. También incentiva y ayuda tanto a los gobiernos como a los proveedores privados a impartir una educación de alta calidad. El documento utiliza dos indicadores diferentes de la calidad de la educación: los puntajes de PISA y los puntajes de las pruebas armonizadas del Banco Mundial. Las magnitudes de los efectos estimados de la libertad económica en ambos indicadores son sustanciales. Son aún mayores una vez que se tiene en cuenta el impacto indirecto de la libertad económica a través del PIB per cápita y, en menor medida, una vez que se tiene en cuenta el impacto indirecto a través del gasto público en educación.

Horst Feldmann, Economic freedom and the quality of education, 2024

Reducir la animosidad hacia los del 'otro' bando político a través, por ejemplo, de intensificar los contactos entre miembros de grupos políticos rivales no reduce el apoyo a la violencia política o a prácticas no democráticas

La mayoría de las intervenciones redujeron la animosidad partidista cuando establecieron un terreno común entre los partisanos. Sin embargo, la reducción de la animosidad partidista no disminuyó necesariamente el apoyo a la violencia política o a las prácticas no democráticas. Por lo tanto, la animosidad partidista puede ser conceptualmente más específica de lo que se pensaba.

Se subestima la violencia femenina en el hogar (ya lo venía diciendo Pablo Malo en su magnífico blog)

Por qué los que viven en grandes ciudades ganan más

Los ingresos individuales son más altos en las ciudades más grandes. Consideramos tres razones: la autoselección de los trabajadores inicialmente más productivos (se desplazan a las grandes ciudades), las ventajas estáticas de la ubicación actual de los trabajadores y el aprendizaje trabajando en ciudades más grandes. Utilizando datos administrativos ricos para España, encontramos que los trabajadores de las ciudades más grandes no tienen una mayor capacidad inicial no observada, como se refleja en los efectos fijos. En cambio, obtienen una prima estática inmediata y acumulan una experiencia más valiosa. El valor adicional de la experiencia en las ciudades más grandes persiste después de abandonar la gran ciudad y es mayor para aquellos con una mayor habilidad inicial. Esto explica tanto la mayor media como la mayor dispersión de los ingresos en las ciudades más grandes.

 Jorge De La Roca, Diego Puga, Learning by Working in Big Cities, The Review of Economic Studies, Volume 84, Issue 1, January 2017, Pages 106–142

El aumento del consumo de aceites vegetales de semillas puede estar en el origen de la epidemia de obesidad 

 Argumentamos que el aumento del consumo de aceites de semillas vegetales con alto contenido de grasas poliinsaturadas omega-6 ha impulsado la obesidad en los Estados Unidos... Las tasas de obesidad han seguido de cerca el nivel de aceites de semillas en el suministro de alimentos desde 1960, mientras que difieren de las tendencias de ingesta de calorías y ejercicio posteriores al año 2000. Presentamos evidencia de la bioquímica que apoya esta hipótesis, demostrando cómo los aceites de semillas interrumpen el metabolismo, el almacenamiento de grasa y otros procesos bioquímicos. Documentamos evidencias que respaldan estos mecanismos en la investigación económica y las tendencias de la salud de la población. A continuación, desarrollamos una teoría conceptual de la información imperfecta para explicar el consumo excesivo de estos aceites por parte de los consumidores, teniendo en cuenta las interacciones entre las empresas de alimentos y medicamentos, los científicos, los reguladores gubernamentales y los proveedores médicos para dar forma a la información dietética y al suministro general de alimentos.

 ¿La esclavitud impidió el crecimiento del capitalismo americano?

Los precios de la tierra agrícola más bajos en los estados esclavistas en relación con los estados libres a finales del período anterior a la guerra civil norteamericana se han utilizado para argumentar que la esclavitud impidió el crecimiento del capitalismo estadounidense. Dos experimentos naturales sugieren, sin embargo, que este no fue el caso. En primer lugar, un "diseño de regresión discontinua" indica que cualquier efecto negativo de la legalidad de la esclavitud en el valor de las tierras agrícolas cerca de la frontera entre los estados esclavistas y los estados no esclavistas quedó contrarrestado por la utilidad práctica que la institución de la esclavitud tenía para los dueños de las plantaciones agrícolas. En segundo lugar, un análisis de "diferencias en diferencias" muestra que los precios de las tierras agrícolas cayeron en los estados esclavistas en relación con los estados libres después de la abolición, nuevamente debido a la utilidad práctica de la esclavitud. Una interpretación plausible de estos resultados es que la esclavitud proporcionó mano de obra barata en una región donde los agricultores libres preferían no establecerse, lo que elevó el valor de las fincas agrícolas en el Sur en el período anterior a la guerra. 

Joseph Francis, Did Slavery Impede the Growth of American Capitalism? 2024

Si quieres aumentar la participación femenina en la fuerza de trabajo (en países pobres), elimina las barreras al emprendimiento de las mujeres (las mujeres contratan más fácilmente a otras mujeres que los hombres empleadores)

La sequía y la aridez influyen en la migración interna en todo el mundo

Cuando el remedio es peor que la enfermedad

Más de la mitad de los niños menores de cinco años en el África subsahariana tienen anemia, una enfermedad que puede causar retrasos permanentes en el desarrollo y ser mortal si no se trata. La anemia, que a menudo es causada por la deficiencia de hierro, es una afección caracterizada por la falta de glóbulos rojos sanos, que transportan oxígeno por todo el cuerpo. La privación de oxígeno resultante a los órganos vitales puede afectar el rendimiento cognitivo, el crecimiento y el desarrollo, causar fatiga extrema, aumentar el riesgo de infección y aumentar el riesgo de parto prematuro.

La cura simple y relativamente barata: suplementos de hierro. La OMS se fijó el objetivo de reducir a la mitad la prevalencia de la anemia en las mujeres en edad reproductiva entre 2012 y 2025...

En 2003, los investigadores lanzaron un ensayo controlado aleatorio para medir el impacto en la salud de la suplementación con hierro y ácido fólico entre niños en edad preescolar en la isla de Pemba en Zanzíbar. La intervención se estableció para medir cuánto mejoraban los resultados de salud entre los niños como resultado de la suplementación. Sin embargo, el estudio se interrumpió abruptamente cuando el grupo de intervención, que recibió una dosis diaria de hierro, tenía un 11 por ciento más de probabilidades de ser hospitalizado y un 12 por ciento más de probabilidades de morir de una enfermedad grave en comparación con los que no recibieron tratamiento.

Hasta ahora, no hay mucha evidencia, pero algunos estudios posteriores han respaldado el hallazgo de que, en áreas donde la malaria es prevalente y sin sistemas sólidos de prevención y control, la suplementación con hierro puede aumentar el riesgo de malaria, lo que es peor para los resultados que la anemia por deficiencia de hierro

El alto uso de aplicaciones de móviles sustituye a tiempo de estudio y aumenta los retrasos y la inasistencia a clase y, en cierta medida, los salarios futuros de los estudiantes

Acemoglu/Johnson/Robinson han sido malos para la Historia Económica, 

principalmente porque su pésima Historia ha dañado la reputación de la Historia Económica que se ha asociado a sus nombres. Su otro impacto principal sobre la Historia Económica ha sido atraer a nuevas personas que, sin ellos, no habrían entrado en este campo. Pero no tengo claro el impacto neto de esto.

XXIX Jornadas del Anuario de la Facultad de Derecho de la UAM 28/29 de noviembre

 


¡Que le den al matiz!

foto: jjbose

Cuando en un seminario o en un congreso alguien del público añade un "matiz" a la tesis que alguien de la mesa está exponiendo sobre una cuestión en Ciencias Sociales, dice el autor, lo más frecuente es que el "matizante" se justifique diciendo que trata de hacer "algún aspecto de la teoría más rico o más sofisticado añadiéndole complejidad" pero sin incluir algún mecanismo que permita "disciplinar o especificar la relación entre los elementos nuevos - el matiz - y los preexistentes". 

Añadir matices - continúa el autor - nos mete, a menudo, en una trampa. Identifica tres tipos de trampa: 

La primera es que el matiz añade detalles a la descripción del fenómeno pero no mejora su análisis. Lo llama matiz de "afinación". Es una forma de rechazar la teoría expuesta con la excusa de aumentar su precisión. 

La segunda trampa es la del "matiz del marco conceptual". Consiste en que el autor de la teoría "expande el propio sistema teórico de manera que hace imposible refutar sus afirmaciones" 

Y la tercera es el matiz del 'connoisseur'

... la insinuación de que ser sensible a los matices es una manifestación de la capacidad del que tiene esa sensibilidad (a menudo expresada metafóricamente y a veces aparentemente inefable) de captar y expresar la riqueza, la textura y el flujo de la realidad social misma. 

Exigir o añadir matices a una tesis, doctrina o teoría no es una comida gratis ya que "inhiben el proceso de abstracción del que depende una buena teoría". Abstracción no es solo generalización, 

"es decir, de producir afirmaciones similares a leyes como "Todos los cuervos son negros" o "Todas las revoluciones sociales son precipitadas por una crisis fiscal cuando las élites están divididas" (Hempel y Oppenheim 1948). Tampoco es un razonamiento metafórico o analógico. El razonamiento analógico es una herramienta común y poderosa para la teoría y tiene elementos abstractos, pero es un proceso más complicado que la simple abstracción (Hesse 1966; Stebbing 1933). Rosen (2014) proporciona una definición útil: la abstracción es una forma de pensar en la que "se forman nuevas ideas o concepciones considerando varios objetos o ideas y omitiendo las características que los distinguen". La abstracción significa deshacerse de los detalles, deshacerse de los particulares. Comenzamos con una variedad de cosas o eventos diferentes —objetos, personas, países— y al ignorar cómo difieren, producimos algún concepto abstracto como "muebles", "asesinato por honor", "estado de bienestar socialdemócrata" o "privilegio blanco".

La abstracción implica construir 'modelos' y prescindir de la las diferencias entre los objetos - por tanto, lo que hace distintos unos objetos de otros - que incluimos en la misma categoría. Pues bien, las abstracciones deben aceptarse si "son útiles". Y así como "las reglas para producir conceptos y teorías lógicamente defendibles están bastante bien formalizadas. La literatura sobre cómo producir ideas buenas o productivas es más vaga"

Al pedir que una teoría sea más completa, o que una explicación incluya dimensiones adicionales, o que un concepto se vuelva más flexible y multifacético, paradójicamente terminamos con menos claridad. Perdemos información al agregar detalles. Por lo general, es imposible generar el tipo de datos empíricos que harían justicia a todas estas dimensiones o permitirían compararlas o relacionarlas sistemáticamente. En cambio, el resultado es una constelación de casos, cada uno con su propio vocabulario teórico grotescamente dominado que permite al investigador evadir la refutación y decir más o menos cualquier cosa.

En cuanto a la trampa del connoisseur, el juicio no es tan severo: los "connoisseurs triunfan donde se necesita buen juicio pero el buen juicio es difícil de medir".

Los connoisseurs... adoran la complejidad por sí misma o nos recuerdan que las cosas son más sutiles de lo que parecen... La teoría se basa en la abstracción, la abstracción significa desechar los detalles en aras de un poco de generalidad, por lo que las cosas en el mundo son siempre "más complicadas que el modelo"... Se insinúa... que la persona que intenta simplificar las cosas es un pensador algo menos sofisticado que la persona que señala que las cosas son más complicadas...

Los connoisseurs son grandes creadores de nuevos términos, de "vocabularios especializados" muy elaborados (difíciles de aprender y cuyo uso se somete a reglas muy estrictas e incluso a certificaciones por parte de terceros)  pero solo "tenuemente conectados a rasgos medibles" del objeto de estudio. 

Un sommelier probablemente sabe mucho más sobre el vino que la persona promedio, pero es razonable ser escéptico sobre si una charla muy detallada sobre el vino tiene una conexión totalmente codificable con el sabor de los vinos. La teoría en este estilo se lleva a cabo en una nube similar de términos, lo que permite una rica expresión verbal que también señaliza claramente la sofisticación del hablante.

En este punto, el autor sugiere que es preferible la tesis de Davis respecto de que tendemos a aceptar más fácilmente una teoría si es interesante cuando no es fácil determinar si es veraz. 

La verdad de una teoría es lo que importa a largo plazo en la vida intelectual en general, y a corto plazo cuando se trata de cosas como la construcción de puentes o el funcionamiento de los motores de los aviones. En las ciencias humanas, tales aplicaciones directas suelen estar muy lejos... Para la práctica cotidiana de la teoría sociológica, y estrictamente como una cuestión de estilo, puede ser preferible un criterio de interés similar al de Davis a un criterio de matiz y complejidad similar al de un connoisseur... El interés es solo una cuestión de estilo. Pero dado que estamos obligados a cultivar algún tipo de estilo al hacer teoría, es probable que sea mejor desarrollar un gusto por lo que es interesante (con respecto a las audiencias de nuestro trabajo) en lugar de un gusto por los matices en nombre de la sofisticación

Kieran Healy, Fuck Nuance, Sociological Theory, 2017, Vol. 35(2) 118 –127

domingo, 3 de noviembre de 2024

La conjura contra España (XCIX): déjà vu: marzo de 2020 se repite en noviembre de 2024

Juan Guzmán 1952

Aquí es donde nos han traído los que han puesto la política por delante de la gestión. Los que decían - la izquierda en su totalidad - que había que profundizar en la democracia; los que desprestigiaron la meritocracia; los que decían que el Gobierno tenía derecho a que su mayoría se reflejase en la composición del Tribunal Constitucional; los que dicen que cualquiera puede ser vicepresidente del Gobierno o catedrática en la Complutense o presidente de Correos o del Consejo de Estado o de ADIF o Renfe. Bajo estas reglas, toda la Administración Pública acabará dirigida por incompetentes cuyo único mérito es la proximidad a Sánchez. Nadie con reputación acepta trabajar para Sánchez. Los tres más listos (Ribera, Calviño, Escrivá) ya se han colocado en puestos bien remunerados y al abrigo de un cambio de gobierno. Con estos mimbres, es imposible que las administraciones públicas españolas actúen eficazmente en una pandemia o en una DANA mediterránea aunque el Estado ya gasta el 45 % de lo que producimos.

Cuando el atentado de las Ramblas, escribí que no habíamos sido suficientemente paranoicos, que había muchas señales que permitían sospechar que esos islamistas estaban preparando un atentado. Cuando el daño posible es catastrófico, hay que exagerar en su prevención. 

Cuando padecimos la pandemia en marzo de 2020 expliqué lo que decían los que saben acerca del papel de los científicos/expertos y de los políticos en caso de amenazas como una pandemia vírica o una catástrofe natural. 

En marzo de 2020, Sánchez tomó como divisa la de que 'no hay que alarmar a la población'. El miedo es libre llegó a decir ¡la presidenta del CSIC! 'Solo tendremos uno o dos casos' dijo el inefable Simón. 'Estamos perfectamente preparados' dijo el mentiroso Illa. 

Los "asesores" de Sánchez le dijeron que los asintomáticos no transmitían el virus. De manera que no había que tomar medidas restrictivas más allá de recomendar a los que tuvieran síntomas quedarse en casa. Pero no era así. Desde el mes de febrero, los mejores expertos empezaron a decir que los asintomáticos transmitían el virus o que podían transmitirlo. Y el Gobierno no hizo nada con esa nueva información. Permitió las grandes manifestaciones feministas del 8 de marzo, no hizo acopio de equipos de protección y no dictó medidas de confinamiento hasta el 15 de marzo cuando era demasiado tarde para miles de ancianos internados en residencias y muchos otros españoles con salud delicada. 

En octubre de 2024, España lo ha vuelto a hacer. La presidenta de la AEMET dijo en abril que el sistema de alarmas roja, naranja y amarilla funcionaba muy bien y que los ciudadanos lo entendían perfectamente. 

Creo que el sistema está perfectamente aceptado por la sociedad. Los colores que se utilizan en estos avisos (amarillo, naranja, rojo) están asumidos con mucha generalidad, tanto a nivel nacional como internacional, y sí son comprendidos por los ciudadanos o por lo menos esa es la percepción que tenemos. Llegan a toda la población, no creo que haya problemas de entendimiento en este ámbito.

Bueno, parece que no. Que el sistema es claramente insuficiente porque sólo si los políticos meten miedo a los ciudadanos, éstos creerán que sus vidas corren peligro y adoptarán medidas de autoprotección que son las más eficaces.

Y ¿qué hizo Mazón? Mazón dijo que la DANA se alejaba tras hablar por teléfono con Aemet

Aunque Mazón creyera el martes que la DANA se alejaba, debía alarmar a la población. Porque los 'científicos' (o sea la AEMET) no le habían comunicado ningún hecho cierto. Le habían comunicado un pronóstico que podía o no cumplirse. Si no se cumplía, las pérdidas humanas podían ser muy elevadas. Y el coste de meter miedo a la población era reducido. Mazón debió asustar a la población de toda la provincia indicándoles qué conductas debían realizar (pasar las siguientes 24 horas en un piso elevado de un edificio no construido en una zona inundable) y de cuáles abstenerse (sobre todo, de tratar de sacar el coche de un sótano o garaje subterráneo). No creo que los daños a bienes hubieran sido muy inferiores, pero tendríamos muchos menos muertos.

En el párrafo anterior he escrito Mazón. Debería haber escrito Sánchez. Sánchez es tan tonto que es el único político que tropieza no dos, sino siete veces con la misma piedra. Si fuera más inteligente, se habría apuntado el tanto que intentó apuntarse el mentiroso Illa cuando impuso un estado de alarma innecesario a Madrid. Y podría haber cumplido con la ley de protección civil que le atribuye la competencia al Gobierno cuando se trata de calamidades de interés nacional. La DANA no se iba a limitar a Valencia. Nadie hubiera dudado de la competencia del Estado. Pero Sánchez ignora la ley. Hace lo que su limitada inteligencia y sabiduría política le dictan. Y ya saben, “si el criterio para nuestras acciones es la sabiduría política y no el Derecho, nos acercamos mucho al despotismo” (Sigmar Gabriel). 

Hoy ha demostrado que, además, es un cobarde. Se ha largado dejando a la reina y al rey con la turba enfurecida de los damnificados. Su cobardía la han disfrazado los periodistas que trabajan para el gobierno diciendo que su huida se debió a que "la escolta del presidente del Gobierno ha activado el protocolo de seguridad".

Pero no se preocupen, porque esto no volverá a pasar: los partidos nombrarán a cuatro catedráticos de la universidad pública para que hagan una evaluación de la gestión de la DANA tan eficaz y completa como la que elaboraron estos cuatro respecto de la gestión de la pandemia. 

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